Реализация положений доктрины «снятия корпоративной вуали» в зарубежных странах
Автор: Танасейчук Яна Валерьевна
Рубрика: Предпринимательское право
Опубликовано в Новый юридический вестник №3 (5) май 2018 г.
Дата публикации: 04.04.2018
Статья просмотрена: 1170 раз
Библиографическое описание:
Танасейчук, Я. В. Реализация положений доктрины «снятия корпоративной вуали» в зарубежных странах / Я. В. Танасейчук. — Текст : непосредственный // Новый юридический вестник. — 2018. — № 3 (5). — С. 20-26. — URL: https://moluch.ru/th/9/archive/91/3274/ (дата обращения: 18.12.2024).
Статья раскрывает сущность доктрины «снятия корпоративной вуали». В ней представлен процесс реализации положений доктрины в зарубежных странах: США и Германии, а также приведены примеры из американской и немецкой судебной практики.
Ключевые слова: США, доктрина «снятие корпоративной вуали», «альтер-эго» компании, Германия, Карстен Альтинг,US v. Milwaukee Refrigerator Transit Co
В Гражданском кодексе РФ определяется ответственность юридического лица по своим обязательствам и ответственность других лиц, в том числе и участников этого юридического лица, является общим правилом регулирования гражданских отношений.
Однако в законодательствах многих зарубежных стран закреплены более эффективные способы восстановления нарушенного баланса интересов самого юридического лица и его кредиторов, нежели те, которые есть в нашей стране.
«В странах англосаксонской системы права существует доктрина судебного происхождения, известная как «снятие корпоративной вуали» (piercing/lifting the corporate veil), предусматривающая возможность возложения, в определенных ситуациях, ответственности по обязательствам компании непосредственно на контролирующих ее лиц. Встречаются и другие переводы этого термина: «прокалывание корпоративной завесы», «проникновение под корпоративный покров» или даже «срывание корпоративной маски»» [1].
В российском законодательстве, как, впрочем, и других странах романо-германской правовой семьи понятие «снятие корпоративной вуали» нет. Однако на протяжении длительного периода времени ведутся дискуссии о принятии подобной доктрины на уровне законодательства или судебной практики.
Для систематизации российского законодательства и правоприменительной практики, представляется целесообразным изучение опыта зарубежных стран в области применения указанной доктрины.
Доктрина получила наибольшее развитие в США. В Соединенных Штатах Америки корпоративное, договорное, деликтное и уголовное право относятся в основном к ведению отдельных штатов (только некоторые вопросы этих отраслей права регулируются федеральным законодательство) [2].
В связи с этим применение положение доктрины может различаться в зависимости от штата. В одних штатах указанная доктрина применяется достаточно широко [3], а в других — не применяется вообще (федеральное общее право).
Американские компании являются отдельными юридическими лицами, в которых её участники не отвечают по обязательствам этой корпорации, но суды США в определенных обстоятельствах могут «снять корпоративную вуаль».
Первым судебным актом, в котором более или менее прослеживается идея сегодняшней доктрины, стало решение федерального окружного суд штата Висконсин в деле US v. Milwaukee Refrigerator Transit Co, датированное 1905 годом.
«Корпорацию, по общему правилу и пока нет достаточных причин для обратного, следует рассматривать как [отдельное] юридическое лицо, но когда понятие юридического лица используется для нарушения публичных интересов, оправдания правонарушения, сокрытия обмана, оправдания преступления, то право должно расценивать корпорацию как ассоциацию лиц» [4] — говорил судья Сенборна.
Получается, что в перечисленных случаях корпорация теряет статус единого субъекта для целей рассмотрения спора.
Сам же термин «снятие корпоративной вуали» получил массовое распространение после опубликование статьей Мориса Уормсера в журнале Columbia Law Review [5] (1912 г.). Автор выступал за «снятие корпоративной вуали» в тех случаях, когда корпорация выступает лишь «альтер-эго» своих же акционеров.
Развивая тему доктрины, на мой взгляд, рациональней было бы изучить прецедентное право, сложившееся на основании ее применения, а не положения писаных законов, отметив только тот факт, что возможность «снятия корпоративной вуали» предусмотрена в праве некоторых штатов.
Терминология в разных судебных решениях может существенно отличаться. В апелляционном определении США по Пятому округу от 2006 года судья Риза Барксдейл представила малый обзор судебной практики по этой проблеме.
В данном обзоре отмечено следующее: «Различные теории для снятия корпоративной вуали были созданы для отказа в признании существования отдельного юридического лица в ситуациях, когда этого требует справедливость: если владельцы злоупотребляют (misuse) корпоративной формой, или создали [корпорацию] для целей обмана или для совершения противозаконного деяния. Еще одно исключение [из принципа отдельной правосубъектности корпорации] возникает, если материнская компания полностью доминирует и контролирует дочернюю компанию, управляя ею как своим инструментом (conduit) или агентом. Доктрина альтер эго и снятие корпоративной вуали являются действительно исключительными доктринами, применяемыми лишь в тех случаях, когда должностные лица, директора или акционеры используют юридическое лицо как прикрытие для совершения обмана, ухода от личной ответственности, либо в других, действительно уникальных ситуациях» [6].
Как мы видим, из представленного отрывка, американские суды и судьи не имеют ничего против такого выражения как «злоупотребление корпоративной формой». Однако некоторые судьи просто не разграничивают «снятие корпоративной вуали» и переход ответственности по обязательствам к «агенту-принципалу».
Следует отметить, что сама доктрина «снятия корпоративной вуали» не является основанием иска. Скорее всего, её следует рассматривать как процессуальную меру, позволяющую привлечь в процесс нового ответчика.
Исторически доктрина развилась из положений «права справедливости», которое начало развиваться с 15 века, как средство против несправедливости.
Как «право справедливости», так и доктрина «снятия корпоративной вуали» явления, довольно, оценочные [7. С. 32–35].
В итоге, суд самостоятельно решит, выступала та или иная корпорация в качестве «фасада» своего владельца или нет. Не существует какого-то единого подхода, каждый случай рассматривается индивидуально, исходя из принципа справедливости. Но судам следует сразу определить, какие именно факты и обстоятельства подлежат доказыванию по конкретному делу.
Практика некоторых судов допускает их разделение на два списка:
- Список «элементов».
Если факт или обстоятельства включаются в этот список, то тогда каждый из них подлежит обязательному доказыванию.
- Список «фактов».
Если факт или обстоятельства включаются в этот список, то необязательно доказывать все факторы, но необходимо учитывать их в совокупности.
Например, в Апелляционном определении США по Девятому округу по делу Hambleton Bros. Lumber Co. v. Balkin Enterprises [8] и в Апелляционном определении Индианы. Brant v. Krilich [9] были представлены следующие элементы:
– доказать факт «доминирования на рынке;
– установить факт неправомерного поведения, которое причинило вред истцу.
В деле «Hambleton Bros. Lumber Co. v. Balkin Enterprises» суд указывает на необходимость установления следующих факторов:
– используются ли средства корпорации в личных целях, а не корпоративных;
– cоблюдается ли корпоративная форма организации;
– имеется ли у корпорации достаточно своего капитала и другие факторы.
В качестве иллюстрации применения доктрины, приведем следующий пример.
Перед тем как перейти непосредственно к примеру, следует оговориться, что положения доктрины «снятия корпоративной вуали» могут применяться не только к простым юридическим лицам, но и к целым государствам.
В деле Bridas v. Government of Turkmenistan суд применил положения доктрины «снятия корпоративной вуали», возложив ответственность по долгам организации, на правительство Туркменистана, осуществляющее ее контроль.
Дело состояло в следующем.
«Одна из аргентинских компаний, желая освоить нефтегазовые месторождения в Туркменистане, заключила договор о сотрудничестве с туркменской компанией, которая создана и контролируется государством. Минусом соглашения оказалась арбитражная оговорка, согласно которой договор был подчинён праву Англии, однако само государство не подписывало данный договор. Сотрудничество двух государств было недолгим и составило все два года после заключения договора в силу того, что Туркмения издала запрет Аргентине экспортировать сырьё.
Аргентинская компания подала иск в международный коммерческий арбитраж против государственной компании и правительства Туркменистана. Судом иск был принят к производству и удовлетворен, с присуждением истцу 495 млн.доллоров.
В силу того, что Туркмения была не согласна, с вынесенным решением, дело было передано в федеральный суд США. Аргетинская компания настаивал на праве судиться с Туркменией на основании договора, который был заключен с подконтрольной организацией, в силу реализации положений доктрины «снятия корпоративной вуали».
Федеральный суд США согласился с истцом, и признал Туркмению стороной в договоре, что также снимало вопрос об иммунитете государства» [10].
Данный пример ярко демонстрирует действие доктрины «снятия корпоративной вуали» на уровне государств.
Вторая страна, которую хотелось бы затронуть, — Германия.
Немецкая правовая система коренным образом отличается от имеющейся в Соединённых Штатах Америки. Подход немецких судов к рассмотрению дела основан, прежде всего, на использовании законов, а не на практике судов.
Действующее немецкое законодательство в сфере предпринимательского права, содержит положения, касающиеся привлечения участников корпорации к ответственности.
В Германии существуют правило, в соответствии с которым ответственность по обязательствам юридического лица, в некоторых случаях, будет возлагаться на её участников.
«Durchgriffshaftung» — немецкий вариант названия доктрины «снятия корпоративной вуали», отличающийся в своих положения от практики США.
Если в США и странах англо-саксонской правовой семьи положения доктрины применяются на основании прецедентов, то в Германии суды прокалывают «вуаль», на основании действующего законодательства. При этом следует учитывать, что указанный выше принцип, может применяться в ситуации, когда поведение участника юридического лица становится поводом для привлечения его к ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательства.
Например, это ситуация, когда лицо-участник корпорации, заключает сделку от своего имени, а не от имени компании и, учитывая все обстоятельства, нельзя однозначно сказать действовало ли это лицо в интересах компании или нет.
Все подобные случаи, прямо предусмотрены немецким законодательством.
Немецкая правовая доктрина в первую очередь разрабатывала теоретическое обоснование для возможности отступления от принципа самостоятельной ответственности юридического лица по своим обязательствам [11].
Известный немецкий исследователь Рольф Серик разработал субъективную теорию злоупотреблений, согласно которой участник общества несет субсидиарную ответственность по обязательствам юридического лица, только в том случае, если он использовал юридическое лицо в целях злоупотребления, например, чтобы обойти предусмотренные контрактом или уставом обязанности, в результате чего был причинен вред третьим лицам. [12]
Несмотря на разработку подобных теорий и норм, немецкие суды избегают ситуаций их применения. Если оценивать общую тенденцию, то они и вовсе стараются не отступать от принципа самостоятельной ответственности юридического лица.
Американский исследователь Карстен Альтинг, обобщая практику немецких судов, делает вывод о том, что в Германии нет единого подхода к «прокалыванию корпоративной «вуали» и, переходя от дела к делу, используется индивидуальный подход к каждому. Исследователи, которые занимались и занимаются анализом «Durchgriffshaftung», признают, что содержащиеся в ней положения не описывают полноценную правовую доктрину, а завязаны лишь на проблеме индивидуальной ответственности.
В конце 20 века германские суды начали применять положения доктрины не только к акционерным обществам, но и к обществам с ограниченной ответственности. Суды в своих решениях применяли Закон об акционерных обществах по аналогии к обществам с ограниченной ответственности, а именно:
- Конструктивное понятие «групп де-факто», т. е. доминирующее юридическое лицо, которое оказывает долгосрочное и всеобъемлющее воздействие на подконтрольное ему общество.
- Положения Закона о возмещении доминирующим предприятием убытков, которые возникли у подконтрольного общества (статья 302 Закона об АО)
Данные положения вытекают из практики Верховного Суда Германии (Bundesgerichtshof, BGH) [13], в, по меньшей мере, двух делах судом был удовлетворен иск к физическим лицам, контролирующих общество. Немецкий суд в своих решениях признал их «доминирующим предприятием» по смыслу Закона об акционерных обществах. При этом иски были поданы не самими подконтрольными обществами, а их кредиторами, поскольку в немецком законодательстве нет положений, которые бы защищали их интересы, в подобных случаях. Следовательно, речь идет «непосредственно» о доктрине «снятия корпоративной вуали», хотя этот термин так и не был использован Верховным Судом.
По прошествии чуть более десяти лет концепция «групп де-факто» вызывала много критики среди практиков, по причине неопределенности данного понятия.
В результате чего в 2000-х годах Верховный Суд Германии отбросил ее, заменив на новую концепцию ответственности за «разрушительное вмешательство» властного лица в дела юридического лица. В виду этого, под «разрушительным вмешательством» понимаются действия участника, которые привели к лишению общества активов или бизнеса, вследствие чего оно теряет возможность исполнять свои обязательства.
Представленная концепция отражена в двух наиболее известных делах под названиями «Bremer Vulkan» [14] (2001 г.) и «KBV» [15] (2002 г.).
Дело «Bremer Vulkan» состояло в следующем.
Судоверфь в Висмаре, входящее в группу акционерного общества Bremer Vulkan AG, в 1994 году получило от государства средства на развитие в рамках инвестиций в восточные земли Германии.
Предоставленные средства должны были пойти на означенные цели, вместо этого, государственные деньги были распределены между малыми компаниями акционерного общества — как, полагали все, на временной основе.
Но в силу возникших финансовых трудностей, которые возникли в обществе, деньги в судоверфь так и не вернулись. В результате судоверфь оказалась на грани краха, и была спасена лишь путем выделения из АО Bremer Vulkan AG и новых финансовых вливаний. Само материнское общество обанкротилось в 1997 году, поскольку так и не справилось с возникшими финансовыми затруднениями.
Государственное ведомство подало иск против директоров материнского общества, требуя от них возмещения ущерба.
Верховный Суд Германии, анализируя возможные способы защиты прав пострадавшего кредитора, сформулировал новый подход к ответственности властного участника, который основан на доктрине «целостности капитала» и «права общества на длительное существование».
Следуя этому подходу, властный участник может быть принужден возместить долг, который понесло общество из-за его «разрушительного вмешательства» в активы.
Помимо этого, суд признал возможность ответственности директоров АО за причиненный их действиями ущерб и направил дело на новое рассмотрение.
Далее положения новой концепции получили свое развитие в деле «KВV».
Истец заключил договор об оказании услуг с ООО KBV GmbH, которое является ответчиком по делу.
Истец выполнил свое обязательство, оказал услуг, но от ответчика оплата так и не поступила. Вместо того, чтобы выполнить свое обязательство по договору, т. е. оплатить оказанную истцом услугу, ответчик заключает договор с какой-то третьей компанией, и переводит значительную часть своих активов. В результате получается, что расплачиваться ООО с истцом просто нечем.
Сделка, которая привела к потере активов, была заключена от имени общества одним из участников, который действовал по доверенности и с согласия второго.
Банкротство не было инициировано, поскольку у ответчика отсутствовали активы.
Истец предъявил иск к обоим участникам общества. Суд возложил на них личную ответственность по долгам компании в связи с тем, что те фактически «разрушили и разграбили» свою же компанию, выведя из неё активы.
Таким образом, мы видим, Верховный Суд Германии отказался от спорной концепции применения к ООО Закона об АО «по аналогии».
Согласно новой концепции, контролирующий общество участник отвечает по долгам этого общества только в том случае, если он совершил «разрушительное вмешательство» в её дела. Например, «вывод активов». Правовое основание этой концепции состоит в ответственности за «злоупотребление корпоративной формой» со стороны участников.
Концепция злоупотребления правом (Rechtsmissbrauch) в Германии основана на двух нормах Германского Гражданского уложения (ГГУ) [16].
Первая норма устанавливает обязанность участников гражданских правоотношений исполнять свои обязанности добросовестно (nach Treu und Glauben) [17], а другая — запрет использования ими своих прав с целью причинения вреда другому лицу (Schikaneverbot). [18] Последствием нарушения этих двух норм, будет являться лишение участников привилегии ограниченной ответственности, т. е. участник будет нести ответственность непосредственно перед кредиторами, только в том случае если само общество не может восстановиться даже путем применения статей 30 и 31 Закона об ООО (возврат участникам средств, полученных из капитала общества).
Альтернативой, в данном случае, может выступать тот самый всеобъемлющий «параграф 826» ГГУ, который Иосиф Покровский назвал в 1917 году «король-параграфов» [19]. Суть его заключалась в возложении ответственности за «умышленное причинение вреда противным добрым нравам образом».
Сформированный в начале двухтысячных годов подход Верховного суда Германии к разрешению споров просуществовал всего несколько лет. Суд снова меняет подход к разрешению споров.
В 2007 г., рассматривая дело «TriHotel», Верховный Суд отказывается от своих сделанных ранее выводов. [20]
Следует отметить, что Верховный Суд Германии полностью не отказался от положений вышеупомянутой концепции, но существенно модернизировал их.
Согласно новой концепции, доктрина больше не является самостоятельным основанием ответственности, а будет лишь одним из деликтов, предусмотренных в Германском гражданском уложении. Следовательно, иск об ответственности за «разрушительное вмешательство» теперь может быть подан совместно с иском о возврате средств в капитал юридического лица.
Получается, что основным отличием новой и старой концепции, по сути, состоит в том, что кредитор не может предъявить иск непосредственно к властному участнику, который совершил действия, свидетельствующие о его «разрушительном вмешательстве» в дела общества. В первую очередь, кредитору нужно добиться удовлетворения своего иска к обществу, и уже потом он может предъявить требования о возврате капитала юридического лица самому участнику.
Альтернативой в этом случае, будет инициация процедуры банкротства общества. В рамках этой процедуры есть возможность взыскать с участника в пользу общества невозвращенные денежные средства. Таким образом, Верховный суд Германии отказался от практики «снятия корпоративной вуали» в случае «разрушительного вмешательства» участника в дела ООО.
Делая вывод, следует сказать, что немецкое правосудие относиться к доктрине «снятие корпоративной вуали» достаточно насторожено, и старается её не применять в процессе разрешения дела. Любая попытка «проколоть вуаль» нарушает основной принцип построения юридического лица, который заключается в том, что общество отделено от своих участников привилегией ограниченной ответственности.
«Прокол» следует применять только в том случае, если другим способом урегулировать спор не представляется возможным. Дело «Trihotel» нам это продемонстрировало. Мы увидели, как дело, которое могло разрешиться с использованием положений доктрины, было рассмотрено совершенно противоположным образом на основании лишь развитого частного и корпоративного права.
В заключение хотелось бы отметить, что доктрина «снятия корпоративной вуали» имеет деструктивный характер для основного принципа построения юридических лиц, который заключается в ограниченной ответственности участников, т. е. они не отвечают по обязательствам общества. Рассмотрев практику применения в США и Германии, можно прийти к выводу о том, что у судов не выработался единый подход к применению положений доктрины, т. е. в какие случаях «корпоративная завеса» будет приподнята, а в каких случаях — нет. Каждое дело решается индивидуально. Но в США, в силу развитого прецедентного права, острой проблемы это не создаёт, но в Германии, в которой дела рассматриваются на основании законов, такая кардинальная смена курса судебной практики, создает проблему в правоприменении положений доктрины. В силу чего у немецких судов просто нет желания её применять, что подталкивает немецкого законодателя к развитию законов.
Литература:
- С. Л. Будылин, Ю. Л. Иванец «Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации». N 7, июль 2013 г.
- American Jurisprudence, Second Edition. Updated to 2013. WestLaw online edition. («Am. Jur. 2d»).
- Нью-Йорк, Калифорния, Делавэр
- Circuit Court, E. D. Wisconsin. UNITED STATES v. MILWAUKEE REFRIGERATOR TRANSIT CO. et al. December 28, 1905. URL: https://ru.scribd.com/doc/209939185/Us-v-Milwaukee (дата посещения: 16.03.2018г.).
- Wormser M. Piercing the Veil of Corporate Entity // Columbia Law Review 1912. Vol. 12. P. 496–518. URL: http://columbialawreview.org/ (дата посещения: 16.03.2018г.).
- Апелляционный Суд США по Пятому округу. Subway Equipment Leasing Corp. v. Sims, 994 F.2d 210, 217–218 (5th Cir. 2006).
- Будылин С. Л. Исторические корни договорного права США // Международное публичное и частное право. 2009. № 4. С. 32–35.
- Апелляционный суд США по Девятому округу. Hambleton Bros. Lumber Co. v. Balkin Enterprises, Inc., 397 F.3d 1217 (9th Cir. 2005)
- Апелляционный суд Индианы. Brant v. Krilich, 835 N.E.2d 582
- Апелляционный суд США по Пятому округу. Bridas S. A. P.I.C. v. Government of Turkmenistan, 447 F.3d 411 (5th Cir. 2006).
- Alting C. Piercing the corporate veil in German and American law — Liability of individuals and entities: a comparative view (1994–1995) 2 Tulsa Journal Comparative & International Law. P. 198.
- Serick R. (Rolf). Rechtsform und Realitat juristischer Personen: Ein rechtsvergleichender Beitrag zur Frage des Durchgriffs auf die Personen oder Gegenstande hinter der juristischen Person / R. Serick.-2, unverand. Aufl. Tubingen: J.C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1980.
- Верховный суд Германии. BGH, 05.06.1975 — II ZR 23/74, BGHZ 65, 15 («ITT»); BGH, 05.02.1979 — II ZR 210/7, NJW 1980, 231 («Gervais/Danone»); BGH, 16.09.1985 — II ZR 275/84, BGHZ 95, 330 («Autokran»); BGH, 20.02.1989 — II ZR 167/88, BGHZ 107, 7(«Tiefbau»); BGH, 23.09.1991 — II ZR 135/90, BGHZ 115, 187 («Video»); BGH, 29.03.1993 — II ZR 265/91, BGHZ 122, 123 («TBB»).
- Верховный Суд Германии. BGH, 17.09.2001 — II ZR 178/99, BGHZ 149, 10 («Bremer Vulkan»).
- Верховный Суд Германии. BGH, 24.06.2002 — II ZR 300/00, BGHZ 151, 181 («KBV»).
- Bürgerliches Gesetzbuch («BGB»).
- BGB § 242.
- BGB § 226.
- BGB § 826.
- Верховный суд Германии. BGH, 16.07.2007 — II ZR 3/04, BGHZ 173, 246 («TriHotel»)
Ключевые слова
США, Германия, доктрина «снятие корпоративной вуали», «альтер-эго» компании, Карстен Альтинг, US v. Milwaukee Refrigerator Transit CoПохожие статьи
Исследование горизонтальной модели управления в компании Vagas.com методом изучения кейса
Данное исследование на основе кейса о модели горизонтального управления, разработанной и внедренной в Vagas, бразильской компании по разработке программного обеспечения для рынка найма, и ее основных идеях. Основная часть статьи основана на методолог...
Особенности института медиации по законодательству США
В статье автор анализирует законодательство о медиации в США. В частности, автор изучает становление института медиации в США, проводит разбор процедуры медиации, проводимой в соответствии с Единообразным актом о медиации 2001 г. США. Автор акцентиру...
Аналоги применения системы Building Information Modeling, описанные в литературе
Статья посвящена поиску предпосылок к появлению системы BIM в прошлом и изучению области применения в настоящее время. Анализ проведен на основе данных из учебника Талапова В. В. «Основы информационного моделирования» и доклада Autodesk University Ru...
Правовые основы криминализации халатности на примере зарубежных стран
Сопоставительный анализ отечественного и зарубежного опыта криминализации должностной халатности позволяет сделать вывод о существенных его различиях. Прежде всего, обращает на себя внимание то обстоятельство, что подобная криминализация осуществлена...
Особенности реализации принципов научного менеджмента Ф. Тейлора в компании «Бош» в первой четверти XX века
В статье раскрываются ключевые принципы научного менеджмента Ф. Тейлора, определяются основные трудности их внедрения на предприятии. Выявлены особенности процесса их реализации на фабриках «Бош». Делается вывод, что благодаря сопроводи-тельным мероп...
"Снятие корпоративной вуали" в российском праве
Проблема злоупотребления субъективными правами является одной из наиболее значимых в современном частном праве и носит не только теоретический, но и практический характер. Наибольшие дискуссии вызывает правовая категория «злоупотребление законом». В ...
Технические инновации и их значение для экономики
В статье приводится понятие, общая характеристика инновационных разработок в сфере экономики. Обосновывается преимущества использования технологии Блокчейн, раскрывается содержание этого понятия. Аргументировано, что применение децентрализованной баз...
Смарт-контракты: понятие, признаки и проблемы правоприменения
В данной статье рассматриваются разные подходы к определению понятия и основные признаки смарт-контрактов, выделяемые в правовой доктрине, приводится наглядный пример первого смарт-контракта в России. Обозначен вопрос о необходимости установления лиц...
Влияние применения доктрины «снятия корпоративной вуали» на судебную практику и реформирование гражданского законодательства Российской Федерации
Статья посвящена изучению вопросов истории возникновения доктрины «снятия корпоративной вуали», ее сущности, практики применения в различных правовых системах. Доктрина возникла и широко применяется в странах англо-саксонского права. В Российской Фед...
Правовое регулирование параллельного импорта лекарственных средств в международном праве
Параллельный импорт — это процедура, которая в Российской Федерации за последний год обрела свою актуальность. По причине относительной новизны данного института, необходимо обратить внимание на зарубежный порядок регулирования, чтобы почерпнуть опыт...
Похожие статьи
Исследование горизонтальной модели управления в компании Vagas.com методом изучения кейса
Данное исследование на основе кейса о модели горизонтального управления, разработанной и внедренной в Vagas, бразильской компании по разработке программного обеспечения для рынка найма, и ее основных идеях. Основная часть статьи основана на методолог...
Особенности института медиации по законодательству США
В статье автор анализирует законодательство о медиации в США. В частности, автор изучает становление института медиации в США, проводит разбор процедуры медиации, проводимой в соответствии с Единообразным актом о медиации 2001 г. США. Автор акцентиру...
Аналоги применения системы Building Information Modeling, описанные в литературе
Статья посвящена поиску предпосылок к появлению системы BIM в прошлом и изучению области применения в настоящее время. Анализ проведен на основе данных из учебника Талапова В. В. «Основы информационного моделирования» и доклада Autodesk University Ru...
Правовые основы криминализации халатности на примере зарубежных стран
Сопоставительный анализ отечественного и зарубежного опыта криминализации должностной халатности позволяет сделать вывод о существенных его различиях. Прежде всего, обращает на себя внимание то обстоятельство, что подобная криминализация осуществлена...
Особенности реализации принципов научного менеджмента Ф. Тейлора в компании «Бош» в первой четверти XX века
В статье раскрываются ключевые принципы научного менеджмента Ф. Тейлора, определяются основные трудности их внедрения на предприятии. Выявлены особенности процесса их реализации на фабриках «Бош». Делается вывод, что благодаря сопроводи-тельным мероп...
"Снятие корпоративной вуали" в российском праве
Проблема злоупотребления субъективными правами является одной из наиболее значимых в современном частном праве и носит не только теоретический, но и практический характер. Наибольшие дискуссии вызывает правовая категория «злоупотребление законом». В ...
Технические инновации и их значение для экономики
В статье приводится понятие, общая характеристика инновационных разработок в сфере экономики. Обосновывается преимущества использования технологии Блокчейн, раскрывается содержание этого понятия. Аргументировано, что применение децентрализованной баз...
Смарт-контракты: понятие, признаки и проблемы правоприменения
В данной статье рассматриваются разные подходы к определению понятия и основные признаки смарт-контрактов, выделяемые в правовой доктрине, приводится наглядный пример первого смарт-контракта в России. Обозначен вопрос о необходимости установления лиц...
Влияние применения доктрины «снятия корпоративной вуали» на судебную практику и реформирование гражданского законодательства Российской Федерации
Статья посвящена изучению вопросов истории возникновения доктрины «снятия корпоративной вуали», ее сущности, практики применения в различных правовых системах. Доктрина возникла и широко применяется в странах англо-саксонского права. В Российской Фед...
Правовое регулирование параллельного импорта лекарственных средств в международном праве
Параллельный импорт — это процедура, которая в Российской Федерации за последний год обрела свою актуальность. По причине относительной новизны данного института, необходимо обратить внимание на зарубежный порядок регулирования, чтобы почерпнуть опыт...